Обратная связь
|
Раздел 4. Место и время исполнения Место исполнения
Оно всегда или указывалось в договоре, или предполагалось (подразумевалось). Дело осложнилось с завоеванием Италии и выходом Рима на мировой рынок - в Греции, Египте, Финикии, Карфагене и пр. Теперь следовало считаться с новыми факторами - нахождением в пути, различием в цене товара (в Риме и Карфагене, например), несоответствием рыночных правил и обыкновений.
Когда кредитор соглашался (или ставил условием) на альтернативное исполнение (или Рим, или Афины), должник сам выбирал наиболее удобный для него вариант. Если место исполнения вообще не указывалось (как это могло иметь место в завещательном распоряжении), считалось, что им служит место вчинения иска, т. е., как правило, место жительства должника. Никому не возбранялось при всем том вчинять иск (по любому делу) в самом Риме - «нашем общем отечестве» - ни гражданину, ни перегрину. Но с непременным условием - чтобы об этом было сообщено ответчику. В противном случае следовал проигрыш дела.
Мы упоминали цену товара. Вот что по этому поводу говорит, по словам Юлиана, его учитель Яволен: когда договором предусмотрено место исполнения, надо следовать цене товара, как она существует в этом месте на день исполнения; если же стороны обошли вопрос о месте исполнения - по цене места, где вчиняется иск (Д. 12.1.22). Решение это кажется произвольным, но оно должно было гарантировать ответчика от необоснованно высокой оценки предмета обязательства и служить предупреждением истцу: поступай так, чтобы не оказаться жертвой «повышенного требования».
Примечание. Место исполнения - и сейчас одно из непременных условий договора. Но то, что в Риме было спорадическим явлением, в наши дни приобретает значение, выходящее за рамки чисто договорных связей. Достаточно указать на те потери, которые несет наше общество в связи с бесконечными нарушениями условий о месте (не говоря уже о сроках) доставки грузов на железнодорожном и водном транспорте.
В таких случаях нам не мешает взять за правило то, что стало пра вом в современном обороте товаров в Западной Европе и Америк Когда, например, контрагент, взявший на себя доставку скоропортяще гося груза к месту назначения, за отсутствием необходимого числа грузовиков-рефрижераторов просит кредитора разрешить ему реализовать товар тут же на пристани, например, и тот дает свое согласие, все связанные с тем потери - в цене товара, в упущенной выгоде - ло жатся в полной мере на должника.
§ 81. Срок исполнения
Если срок исполнения обязательства указан в самом договоре особой проблемы нет. Если же это условие опущено, то по слог Помпония и самый долг возникает немедленно, и его исполнение терпит отлагательств. Много сложнее с условием, которое диктуется местом исполнения: оно может отстоять настолько далеко, что нужно какое-то время, чтобы доставить груз в назначенное место. «Дог вор, заключенный в Риме, не может быть исполнен в Карфагене в тот же день», - замечает Юлиан. И когда я говорю должнику: «Заплатишь не мне, а моему сыну, живущему в Афинах», это, по общему правилу, заключает в себе предположение о наличии должного срока исполнения. Папиниан говорит об этом как о действующем праве.
Когда вопрос о сроке приобретает спорный характер, решение о его определении, по Сатурнину Венулею (середина II в.), должно принадлежать судье, который примет во внимание и возраст ответчика, и время года, и трудности дороги, т. е. поставит себя на место заботливого хозяина, и с тем и вынесет решение.
Так же и в другом случае: когда договорились, что подрядчик не замедлит с починкой протекающей крыши, это вовсе не значит, что он должен, не считаясь со средствами, собрать работников со всей округи: нельзя медлить, но нельзя и требовать чрезмерных усилий.
Во всех случаях следует исходить из того, что «назначение срока имеет в виду интересы должника, а не кредитора» (Д. 45.1.41 Л).
Со всей определенностью из сказанного о сроке исполнения может быть выведено, что этот срок непременно наступит, хоти никто не может сказать с уверенностью, когда это произойдет. Никто также не может требовать исполнения до истечения срока, указанного в договоре, как равно и должник не всегда может или обязан произвести преждевременную уплату или иной вид исполнения: ты привез зерно раньше срока, а между тем закрома еще не отремонтированы. Но и не допускай просрочки: недаром последний день перед исполнением договора назван фатальным.
§ 82. Просрочка исполнения
Она наступает с того момента, когда возникает предъявления искового требования. Нет просрочки там, где кредитор и должник договорились о непредъявлении требования.
Если договор не содержит указания на точный срок исполнения, право требует напоминания, без чего hcic не вчиняется. Если же срок указан, напоминания не требовалось: день исполнения сам напоминает о себе должнику.
Что касается вора, то он всегда в просрочке, а просрочка увеличивает ответственность должника.
Не исключается просрочка кредитора, когда исполнение, предло женное должником, не принимается без законных оснований или когда кредитор почему-либо (произвольно, по нездоровью, по несчастному случаю) не явился в место исполнения - за получением Денег, раба, вина. Принимая сторону должника, римское право раз решает ему депонирование вещи (передачу ее на хранение) за счет кредитора. В этих случаях риск гибели вещи падает на просрочившего кредитора, возможные убытки ложатся на него же.
Раздел 5. Вина и возмещение убытков
Вина
Мы уже имели повод касаться того, что римские юристы назвад «dolus malus» (злой умысел). Вернемся к этому вопросу в ином контексте.
Всякое обязательство требует от контрагентов дилигенции - заботливости. Речь идет не о чем-либо особенном: если взять за пример члена товарищества, то ему, как пишется в Дигестах, достаточно проявлять в общих делах товарищества ту же степень заботливости, которую он проявляет в своих собственных (Д. 1.3.25.9).
Из этого - как антитеза - вытекает понятие вины. Вина налицо, если не было проявлено должной осмотрительности и предвидения. «Если все сделано, как следовало сделать достаточно осмотрительному человеку, вины нет», - констатирует Гай (Д. 19.2.25.7).
Вина вине рознь. Павел говорит об этом так: «Большая небрежность - вина, большая вина - злой умысел».
Степень вины
Прежде всего различали грубую вину - culpa lata, т. е. «чрезвы чайную небрежность», «непонимание того, что все понимают». Одни юристы склонялись к тому, чтобы приравнять грубую вину к злому умыслу. Цельз, однако, считал подобное толкование неверным - и исторически оказался прав. Ни одно современное право, сколько-нибудь близкое римскому, не смешивает небрежность и умысел. И не только в гражданских правоотношениях, но и в уголовном праве.
Легкую небрежность, за которую тем не менее надо отвечать, римляне называли culpa: забота, может, и была, но не та, которую следовало проявить рачительному хозяину.
Примечание. Как отнестись к неопытности? Взялся пасти стадо, старался, но повел его не той дорогой, стадо зашло на засеянное поле и потравило урожай.
И Нерва, и Цельз настаивали на ответственности за неопытность: нельзя рисковать, берясь за дело, которого не знаешь или которое знаешь плохо.
Как бы ни расходились между собой те или иные юристы в вопросе об ответственности из причинения вреда, все они соглашались в том, что без вины нет ответственности, и это правило, сформулированное в постклассический период, намного пережило свое время. Нелишне заметить, что ответственность за «culpa lata» наступала неотвратимо, ее нельзя было устранить соглашением между причини-телем и потерпевшим (как и за dolus).
Примечание. Буржуазная цивилистика приняла это правило за руководство, поскольку ни предприниматель, ни лавочник не несли ответственности за вред, если за ними не было вины в ее римском понимании. Только в середине XIX в. немецкий юрист О. Гирке скажет свое известное: если причинивший вред не виноват, то еще менее виноват пострадавший. Потому нельзя отворачиваться от рабочего, который упал с лесов, споткнувшись «по своей вине». Но и после этого прошло немало времени, пока законодатель склонился к формуле ответственности по принципу риска (далеко не равнодействующему).
Custodia
От ответственности по дилигенции (заботливости) римское право отличало ответственность за небрежение в делах, требовавших наибольшей заботливости, т. е. custodia - охраны. Речь идет о контрагентах (лицах), которые, приняв на себя обязательство, не смогли его выполнить по не зависящим от них причинам, как это случилось с портным, который (по Гаю), взяв платье в починку, отвечает за его сохранность даже и в том случае, когда он проявил должную, но не наивысшую заботливость. Посредник, обязавшийся продать раба или домашнюю скотину, несет ответственность за их сохранность вплоть до передачи покупателю и при отсутствии вины. Практически речь идет об ответственности за «случай», каким может быть кража, пожар, уничтоживший вещь и пр.
Примечание. Хозяин гостиницы автоматически принимал на себя по эдикту претора ответственность за сохранность багажа постояльцев (как равно и корабельщик). И пусть они не ссылаются на то, что кража совершена не ими, а их людьми или даже вовсе посторонними: нанимайте для услуг честных и проверенных людей, чтобы не нести ответственности за дурных. Это не кустодиа, скорее ответственность
«как бы из преступления». И портной не может отговариваться тем, что в договоре починки не было сказано об ответственности за пропажу. Эта ответственность предполагается вытекающей из самого соглашения.
Непреодолимая сила
Нельзя не учитывать действие непреодолимой силы - землетрясения, урагана и др. Ураган, конечно, «случай», событие, причем событие, не относящееся к разряду тех, которые связаны с кустодиа. Однако если ураганом сорвана черепица с соседской крыши, и она, будучи занесена ко мне во двор, убила «четвероногое животное», принадлежащее к моему имуществу, должно выяснить: как была закреплена черепица? Если по правилам, нет ответственности за вред; если небрежно - ответственность допустима, ибо, как пишет юрист Сервий «к делу примешана вина ответчика» (Д. 39.2.24.6).
Интерес
Этим термином, который мы полагаем возможным перевести как «быть между, различаться», римские юристы обозначили тот имущественный ущерб, который понес кредитор вследствие неисполнения договора должником или, что еще хуже, совершенного им деликта. Берется во внимание как тот убыток, который нанесен кредитору неисполнением обязательства, так и тот, который выражается в сумме произведенных кредитором затрат, связанных с этим неисполненным договором.
Когда контрагенты, сойдясь, договорились о сделке, и кредитор, не ожидая формальной скрепы обязательства, уже 1) потратился и 2) включил ожидаемый доход в реализуемый Контракт, а должник отозвал свое обещание, можно говорить о двойной потере: «положи тельного интереса» (термин пост классический), отпадающего в связи с запланированным, но несостоявшимся доходом, и «интереса отрицательного», поскольку уже произведенные затраты оказались напрасными (убыточными).
Со всей наглядностью интерес выступает в случае, приведенном Гаем (3.212): если был убит конь из единой одномастной запряжки (деликт), учитывается Не только стоимость убитого коня, но и те затраты, которые потребуются для приискания ему должной замены (виновный оплатит еще и расходы, связанные с приисканием и покупкой коня той же стати, той же масти и т. д.).
«Интерес» не следует смешивать с особой заинтересованностью контрагента: если кто-либо потребует за убитого раба особую цену только потому, что он его внебрачный сын, что он к нему был привязан, это не скажется на штрафе.
Как сказано в Дигестах, не любой случай неисполнения обязательства влечет за собой ответственность должника по всем и всяким последствиям неисполнения: только то принимается во внимание, что «близко связано с самой вещью» (Д. 19.1.21.3). Когда, например, рабы погибают от голода по той причине, что продавец не доставил или не мог доставить ожидаемого продовольствия, взыскивается только стоимость этого последнего: смерть рабов от голода не может ставиться в связь с неисполнением договора.
Пример этот приводится юристом как обобщение практики, как иллюстрация различий между действительным и мнимым «интересом», но он достаточно характерен и для общественной структуры, и для мировоззрения юриста.
Контрольные вопросы и казусы
1. Должник предложил кредитору произвести исполнение в ином, не договоренном месте, и тот согласился. Кредитор, воспользовавшись неформальным характером условия, заявил иск (к должнику) о материальном ущербе, понесенном в результате недолжного исполнения.
Будет ли принят этот иск? Будет ли этот иск удовлетворен, если кредитор докажет ущерб? Требует ли перемена места исполнения новации договора?
2. Кредитор принял в залог овцу, которая заразила все его стадо.
Что из этого вытекает? Может ли кредитор заявить иск из причинения вреда, несмотря на эксцепцию должника, что залоговую овцу выбирал сам кредитор?
3. В некоем случае претор (магистрат) отказал в иске по недееспособности истца, во втором - по причине ошибки в норме права, на которой основан иск.
В каком случае отказ вызван процессуальным препятствием, в каком - «материальным»? Аннулируется ли исковое притязание по этим основаниям?
4. Как определить долюс (тайный, злой умысел) для гражданско-правовых сделок? Какой классификации держались на этот счет римские юристы?
5. Некто был вынужден к совершению невыгодной сделки под влиянием угрозы и сильного страха. При обнаружении виновного его наказали в четырехкратном Размере причиненного им ущерба.
В то же время считалась ли сделка действительной, раз ее заключили? Что следует понимать под «сильным страхом» - потерю уважения родителей, сосе-Дей, лишение жизни?
6. Для того, кто покупает вещи, проданные с торгов после конфискации имущества по суду, возникают по крайней мере два вопроса:
а) становится ли такой приобретатель квиритским собственником купленногоимущества?
б) приобретает ли он вместе с тем общее правопреемство в отношении пострадавшего лица?
7. Как может быть определен «обход закона»?
8. Во всех случаях, когда срок уплаты долга не обозначен в договоре, исполнение надлежит совершить:
а) по усмотрению кредитора;
б) по усмотрению должника;
в) немедленно.
9. Согласие, данное вследствие заблуждения, недействительно, ибо:
а) сделка становится явно убыточной;
б) противоречит доброй совести и справедливости;
в) отсутствует воля.
10. Как истолковать сентенцию Павла: незнание правового предписания вредит любому и каждому, незнание факта - не вредит (Д. 22.6.9).
11. Может ли быть отнесен к нечестным контрагентам тот, кто:
а) стремится уплатить менее должного;
б) не платит потому, что не знает кому и сколько должно платить;
в) руководствуясь своей выгодой, оттягивает уплату?
12. Нет вины:
а) если не было злого умысла;
б) если лицо действовало как рачительный и осмотрительный хозяин;
в) если исполнению помешал случай (пожар, ураган, наводнение и пр.) - то, что называют «непреодолимой силой» (vis maior).
13. Контрагент, потеряв интерес в договоре, делает все, что в его силах, для того, чтобы условие, оговоренное договором, не наступило (в должный срок).
Справедливо ли, как только это действие установлено, считать, что условИ' уже наступило?
14. Если в чем-либо право умаляется, следует выяснить прежде всего:
а) волю причинителя;
б) волю того, чье право умаляется;
в) интерес государства.
15. А. А. обратился с иском об убытке к приятелю Н. Н. на том основании что по совету последнего А. А. действовал не должным образом. Что из этого еле ДУет:
а) отказ в иске;
б) возложение убытков на А. А. и Н. Н. в равной мере;
в) возложение убытков на Н. Н.?
16. Может ли считаться случаем то, что при должной осмотрительности и уседии может быть предотвращено?
17. Доищитесь до весьма характерной мысли Помпония (Д. 1.2.2.13): право не может существовать без правоведов, которые каждодневно (одно из трех):
а) излагают его, обучают ему;
б) совершенствуют его;
в) спорят о нем.
18. Свобода (юридическая), говорит Флорентин, есть естественная возможность поступать по своей воле, если этому не препятствует:
а) право;
б) собственная неспособность;
в) религиозное или нравственное убеждение;
г) насилие.
Флорентин указывает на два препятствия (Д.1.5.4). Какие?
19. Как согласовать известное «все, что не запрещено, то дозволено» с сентенцией Павла «не все, что дозволено, достойно уважения» (Д. 50.17.144)?
20. Свободен ли от вины тот, кто с добрыми намерениями вмешивается в дела, в которых не разбирается?
21. Может ли случиться, что исполнение законно, но противоречит добрым
нравам?
Как должен поступить мудрый судья?
Глава VII
КОНТРАКТЫ И ДЕЛИКТЫ
Раздел 1. Вербальные контракты
§ 88. Вводные замечания
Не возвращаясь ни к понятию договора, ни к классификации договоров в римском праве, посмотрим на те же вопросы иначе - с точки зрения права требования.
По справедливому замечанию Зомма, право требования есть наше право на чужое действие, имеющее имущественный интерес. Это действие всегда направляется на определенное лицо, на должника-дебитора. Исходя из этой посылки, присмотримся к тому, каким будет наше требование к лицу, неправомерно владеющему нашей вещью. Вытекает ли оно из соглашения? Разумеется, нет! Из деликта? Не обязательно. Это требование есть, как выражается Р. Зомм, «простое следствие моего вещного права».
Другое дело - обязательство из договора. Здесь ранее всего выступают наружу два обстоятельства: обязательства возникают по обоюдному соглашению сторон, при этом обе эти стороны равны между собой. Ни одна из сторон не обладает - по крайней мере в праве -возможностями непосредственного насильственного воздействия на другую. Во всех соответствующих случаях она прибегает к содействию государства, его администрации (претор, курульный эдил), его суда. Хотя говоря о «цепях», которыми связывают себя кредитор и должник, должно помнить, что с тех пор, как был отменен nexum (долговое рабство), речь идет только о «цепях», налагаемых на имущество просрочившей стороны.
Равенство сторон правоотношения, имущественная ответственность для неисправного контрагента и абстрактный товар, выступающий на арене спроса и предложения, - вот что надо иметь в виду, трактуя римское обязательственное право и в особенности римский контракт.
Примечание. Римское понятие обязательства твердо удерживается в континентальном праве, особенно французском (ст. 1101 ГК) и западногерманском: в силу обязательства кредитор вправе требовать от должника предоставления. Оно может состоять не только в положительном действии, но и в воздержании (от действий).
Иначе по форме, но сходно по содержанию трактуются обязательства в странах англосаксонского права (Англия, США). Здесь отличают договорное право и право из причинения вреда не в рамках одной и той же системы обязательств, но каждое в отдельности, что не влияет на суть дела (отличаясь в подробностях, убывающих со временем). Симптоматично, что общее учение об обязательствах в его «континентально-римском» значении проникло уже и в англо-американскую доктрину. Идет процесс экономической интеграции, и для него необходима общая правовая основа - отсюда новое, пристальное внимание к римскому праву, как классической наднациональной основе.
Римским считался только такой договор, который снабжался исковой (правовой) защитой. Не было «подходящего» иска - не было и договора (ни цивильного, ни преторского).
Что касается классификации контрактов, то она зависела от того, что может быть названо основанием контракта. Таких оснований было четыре: вербис - контракты, основанные на произнесенных традиционных формулах (отсюда - вербальные); литтерис, т. е. занесенные в домовые книги - контракты писаные, лит(т)еральные; реальные (от «res» - «вещь»), требующие для своей действительности передачи вещи; наконец, consensus - согласие, контракты консенсуальные, основанные на соглашении сторон и тем «довольствующиеся».
Древнейшим из этих специфически римских контрактов была и оставалась уже знакомая нам стипуляция, что значит «выговаривание», «испрашивание» (выгод). То был старинный, освященный религией и традицией акт, который, скорее всего, в начале пути сопровождался какими-нибудь обрядовыми клятвами-заклинаниями и, быть может, требовал присутствия жрецов. Естественно, что стипуляция была долгое время доступна единственно римским гражданам, а уже затем и перегринам.
О перегринах может быть сказано, что их домовые книги (хотя и учитывались) долгое время не принимались в качестве судебных доказательств.
Гай с характерной для него простотой и ясностью изложения пишет о стипуляции, что она есть словесное (вербальное) обязательство, возникающее посредством вопроса и ответа. Например: обещаешь ли дать 100? - Обещаю. Ручаешься ли (за кого-нибудь в долговом обязательстве)? - Ручаюсь. Сделаешь ли? - Сделаю (3.92).
Следовало, чтобы ответ точно соответствовал вопросу, и стипу-ляция считалась несостоявшейся, если на вопрос «Обещаешь ли 100?» должник отвечал: «Дам 50» или «Постараюсь».
По уже упомянутому отрывку из Гая мы знаем, что стипуляция была занесена в Законы XII таблиц. Но в какой форме? Если бы на вопрос «Обещаешь ли дать 100?» следовал ответ: «Обещаю, если получу», договор был бы типичным двусторонним обязательством. Но в той форме, в которой стипуляция дошла до нас, создавался договор с односторонним обязательством. Этот факт резко отличает договор займа от всех других: кредитор ничем не обязывается, но право требования приобретает.
По мере развития оборота строгости первоначальной стипуляции смягчались, однако ни глухой, ни немой не могли быть участниками вербального обязательства: один не мог произнести, другой не мог слышать обещания.
С той поры как (первоначально в сфере ius gentium) стипуляция сделалась доступной и перегринам, стали допускать произнесение стипуляционного обязательства на греческом, а затем и других языках.
Примечание. Нельзя исключить того, что в каких-нибудь далеко не редких случаях займовая операция происходила на основе доверия и без формальностей, как это может случиться при закупке на рынке неожиданно приглянувшегося товара, когда оказывается, что недостает нужной суммы. Чтобы такая обиходная сделка или услуга приобрела возможности, связанные с исковым требованием, стороны (как они об этом заранее условились) прибегали к стипуляции, которая могла быть совершена много позже вручения валюты займа. Отсюда та односторонность, которая характеризует стипуляционную формулу.
§ 89. Расширение сферы действия стипуляции
Как бы ни рассуждали о той сакрально-правовой стадии стипуляции, которая выражалась словами «Spondes? - Spondeo», в римском
классическом праве стипуляции выступает в качестве универсальной юридической формы, пригодной для самых разных сделок, когда на одной стороне находится будущий кредитор, а на другой - будущий должник (дебитор).
Это значит, что с помощью стипуляции можно было передавать не только определенное количество денег, но и определенное количество вещей, совершать новацию обязательства с перестановкой должника или кредитора, с изменением самой суммы долга и даже фиктивным формальным признанием исполнения обязательства.
Все это благодаря тому, что стипуляция представляла в основе своей договор абстрактный. Это значит, что с произнесением «слов» никто не мог доискиваться до основания обязательства, до тех личных или хозяйственных целей, которые при этом преследовались. Никто, правда, не мешал контрагентам ссылаться на эти цели или включить в формулу стипуляции то или иное условие, делающее исполнение условным, как никто не мешал стипулянтам, скажем, переводить договор купли-продажи в заемное обязательство, если они считали это выгодным, как обоюдно, так и по настоянию кредитора, заинтересованного в стипуляции благодаря такому удобству, как быстрота и неотвратимость уплаты.
Стипуляция допускалась и для установления ответственности на случай невыполнения или недолжного выполнения обязательства: «Обещаешь ли ты заплатить 100, если дом не будет тобою построен к назначенному сроку?»
Стипуляцией можно было установить процентную ставку на долг: «Обещаешь ли еще и уплатить максимальный 1% месячных (т. е. 12% годовых)?» (1/2% - т. е. 6% годовых и пр.). И так - до Юстиниана, который установил предельную 8-процентную ставку. Проценты на проценты не допускались.
Благодаря одному этому стало выгодным переводить долг по купле-продаже или другим вещным обязательствам в вербальное обязательство. В республиканское время сумма обязательства была строго установленной, с империей (может, и незадолго до нее), стала допускаться стипуляция и по неопределенному количеству вещей (как индивидуальных, так и родовых) и денег.
Стипуляция требовала от должника дисциплины, и если оказывалось, например, что вещь погибла, и даже не по небрежности, должник платил, как обещал. Оговорка об ответственности должника за любой dolus (коварство, обман) вносилась в обязательство, чтобы облегчить судье защиту интересов кредитора.
Связанные с тем выгоды способствовали появлению cautio -письменного акта, который удостоверял свершившийся словесный акт. Это оказалось настолько удобным, что формализм классической стипуляции стал сходить со сцены. «Если, - констатирует Павел, - в документе написано, что некто обещал нечто (что-то), написанное должно считаться равносильным тому, что на заданный об этом вопрос был дан соответствующий ответ» (Сентенции, 5.7.1).
§ 90. Поручительство
Речь идет о третьем лице, ручающемся — в том же стипуляцион-ном производстве (процессе) - уплатить долг в случае просрочки исполнения главным должником. Например, кредитор Тит: «Тиберий (главный должник), обещаешь ли дать мне 100?» - «Обещаю». Тит: «Сей, обещаешь ли ты дать мне 100 по этому же обязательству, если оно не будет выполнено?» - «Обещаю».
Существует достаточное основание для утверждения, что в качестве добавочных поручителей-промиссоров выступали зажиточные представители римского общества, для которых такая «услуга» становилась формой влияния на несостоятельные слои и даже формой установления определенной зависимости.
Кредитору не возбранялось обратить взыскание, когда наступала просрочка должника, не только против него, но и против поручителя. Оба отвечают в равной мере.
Освобождает ли должника уплата его долга поручителем? Нет. Во всех таких случаях поручитель получал регрессный иск к основному должнику, и этот иск давал ему - по закону Публия - вознаграждение в двойном размере против уплаченного (III в. до н.э.).
Раздел 2. Лит(т)еральные контракты § 91. Домовые книги
Мы уже говорили о тех обязательствах, которые «возникают посредством письма», т. е. через запись в домовой книге кредитора и соответствующую ей запись в домовой книге должника. Записи сверялись и уточнялись, принимая форму обоюдного соглашения.
Записи не пребывали в неизменном состоянии. По ходу торговых или займовых операций возникали новые взаимные обязательства между контрагентами, частично погашавшиеся, частично возобновлявшиеся, менявшие и переставлявшие участников правоотношения.
По Гаю следует: в тех случаях, когда твой долг мне, возникший из купли-продажи, или из найма, или из товарищества, я перепишу как выплаченную тебе сумму (т. е. суммируя в форме займовой операции все, что ты мне должен), имеет место одна из форм литерального обязательства.
Или: я переписал на тебя, Сея, то, что мне должен Тит, ибо об этом договорились и ты, Сей, и Тит в моем присутствии и при моем согласии (перевод долга).
В обоих случаях мы имеем дело с новацией обязательств, осуществленной в форме литерального договора.
Домовая книга в массе случаев служила верной и надежной гарантией для купцов, банкиров и прочих деловых людей, не говоря уже о ее простоте и удобстве. С нее начинается путь к современной форме договора. Но не сразу, а через промежуточную ступень — долговые документы (расписки). Они пришли в Рим из Греции, что видно и по их названиям.
§ 92. Синграфы и хирографы
Синграфой (греч. «письменный документ») называли в Риме долговую расписку, своеобразный вексель, составленный в двух экземплярах. По своему назначению это был безусловный платежный документ, разрешенный не только римлянам, но и Перегринам (включая их сношения с римлянами). Синграфы излагались в третьем лице: «Титус должен Сею 100»... Как и всякую долговую расписку, ее подписывали должник, а вслед за ним свидетели сделки.
Хирографы (греч. «собственноручная подпись») представляли собой типичное долговое обязательство, не требовавшее свидетелей. И составлялись они уже от первого лица: «Я, Титус, должен Сею 100...» В императорский период хирографы, как простейшие, оттесняют синграфы.
Раздел 3. Реальные контракты
§93. Заем
Реальный контракт потому так и называется, что требует передачи вещи и только с тем и возникает. Наиболее типичным в этом смысле будет договор займа (mutuum).
Займом, по определению, данному в Дигестах, называется передача строго определенной суммы денег или других заменимых вещей, какими являются вино, зерно, масло, вещей, наделенных родовыми признаками. «И мы даем такие вещи с тем, чтобы они поступили в собственность получившего», т. е. с тем, чтобы он мог распорядиться вещами по своему усмотрению, как это позволительно всякому собственнику. Мы даем взаймы, с тем чтобы впоследствии получить от заемщика (займополучателя) не те вещи, что мы ему дали в собственность, но такие же, т. е. «другие вещи такого же рода и качества» (Д.44.7.1.2).
Мы даем взаймы не всякие вещи, а только те, которые снабжены родовыми признаками, т. е. исчисляются числом, весом, мерой; мы даем их в собственность», т. е. предоставляя должнику право свободно го распоряжения вещами (с утратой нашего контроля над ними), требуем возврата не тех самых вещей, что были даны, а таких же.
Контрагенты по договору займа могут договориться о нем в любое время и даже задолго до передачи денег. Такая договоренность не влечет за собой возникновения обязательства и ответственности, связанной с займовой операцией как таковой. Эта обязанность появляется только с передачей валюты займа, бочки вина, мешка с зерном, бочки с маслом, одним словом, «с передачей вещи». Поскольку «вещь» - это латинское res, договор и получил название реального.
Примечание. Когда мы покупаем билет в театр, мы платим не только за спектакль, за место в партере или в бельэтаже (которое мы «тратим», а значит, становимся причастны к поддержанию в порядке самого помещения), но и за хранение нашего пальто в гардеробе. Скромный билетик выступает в качестве свидетельства множества : правоотношений. Но ответственность театра за наше пальто наступает не с момента покупки билета, цена которого включает расходы по хранению вещей в гардеробе и соответствующую ответственность за их утрату, но только с той минуты, когда мы передадим наше пальто
на руки гардеробщику и получим номерок. В данном случае мы имеем дело не с займом, а с другим столь же реальным договором - хранения.
Что касается срока, установленного для возврата займа, то он определяется самим договором, если стороны не условились о том, что исполнение будет совершено по первому требованию.
Займовые отношения неразрывны с процентами, размер которых меняется с изменением конъюнктуры. Но римский заем не знает процентов: он требует своевременного возврата данных заемщику заменимых вещей. О процентах же составлялся особый договор -вербальный или стипуляционный. То была, как можно думать, дань старине, для которой заем оставался «одолжением».
Подчеркивая значение передачи вещи как решающего момента для возникновения договора займа (и всякого реального контракта вообще), мы далеки от того, чтобы игнорировать значение самого соглашения, правового основания сделки. Если должник принимает зерно как дружескую подмогу соседа, а тот, как выясняется, считает, что дал взаймы, - договора нет, как нет и обязательства. В данном случае, как и во всяком другом, когда речь идет о контракте, нужен консенсус - соглашение, на котором сошлись контрагенты.
Представим себе вместе с тем, что консенсус был достигнут, а кредитор отказывается от обещания, сославшись на то, что, обещая, он был уверен в платежеспособности должника, а это не так. Должник тоже может быть в претензии: отказ в обещанном займе означает для него крупный убыток, ибо товар уже заказан (под заем), а оплатить его будет нечем.
Право не могло обойти эти достаточно серьезные претензии. Кредитор должен был доказать (перед претором, в суде) неплатежность заемщика, что было далеко не просто, и, если его доводы не принимались, возместить контрагенту ущерб. В свою очередь несостоявшийся заемщик возмещал кредитору интерес, т. е. упущенную выгоду, заключенную в процентах по несостоявшемуся займу.
В отличие от других контрактов, допущенных правом, договор займа считался односторонним. Это может показаться странным, поскольку мы все время толкуем о кредиторе и должнике. Но приглядимся: сделав свое дело, кредитор самоустраняется. Он более ничем не обязан, и, если исполнение наступит в означенный срок, ему только и останется, что протянуть руку и совершить некий формальный
акт, уничтожающий обязательство. Другое дело договор купли-продажи, оставляющий на продавце некоторые весьма обременительные обязанности.
Односторонность договора позволяет кредитору действовать с минимальными усилиями: если зерно лежит у него в мешках и ответчик хочет его получить, чтобы свезти на поле, достаточно ключа от сарая, который ему вручается. Как только должник овладел ключом, передача вещи совершилась, и кредитору незачем беспокоиться. Если должник промедлил с вывозом зерна и молния, ударив в сарай, сожгла и его, и зерно, ответственность должника нисколько не умаляется, и он будет платить, ибо - не зевай, не откладывай, помни, что риск, связанный с «занимаемой» вещью, лежит на должнике, который, как говорит Гай, «тем не менее остается обязанным лицом» (Д. 44.7.1.4).
Для верности стипуляцию снабжали, если хотели, долговой распиской. Вот ее пример, который приводит Павел «Я, Луций Тиций, написал настоящую расписку в том, что получил от Публия Манлия 15 (солидов), которые были отсчитаны им у него же на дому (из его домовой кассы). Публий Манлий стипулировал (т. е. дал мне), а я, Луций Тиций, обещал без задержки в следующие же календы (т. е. в первый день следующего месяца) вернуть сказанные 15 вместе с процентами» (Д. 12.1.40).
Не раз случалось, что, стипулировав и даже обязав заемщика выдать расписку-хирограф, валюты займа кредитор так и не давал, рассчитывая, быть может, на умолчание должника, опасавшегося худшего.
Когда такие факты превратились из одиночных в массовые, право должно было прийти на помощь должнику. И оно разрешило ему проявлять инициативу еще до наступления срока платежа, т. е. заявить иск первым. Если же недобросовестный кредитор вчинил иск, требуя денег, которых он не вручал, ответчику давалось право возражения (exceptio doli), что означало обвинение в тяжкой недобросовестности.
|
|